LAW-KONSULT.RU

Как правильно вступить в наследство

law-konsult1.jpg

Последние материалы

ГЛАВА II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

§ 1. Понятие наследования и наследственного права

 

Понятие наследования. Под наследованием понимается урегулированный нормами наследственного права переход имущества умершего (наследодателя) к одному или нескольким лицам (наследникам).
Наследование происходит в форме универсального правопреемства. Наследственное правопреемство как переход имущества от наследодателя к наследникам представляет собой замену субъекта в правоотношениях. Наследство переходит к наследнику в результате акта принятия наследства и непосредственно от наследодателя. Как правопреемство универсальное оно характеризуется тем, что права и обязанности умершего переходят к наследникам  в неизменном  виде как единое целое (ст. 1110 ГК РФ). Это, в свою очередь, обусловливает невозможность принятия наследства частично, под условием или с оговорками. Замена умершего производится во всех правах и обязанностях, кроме неразрывно связанных с личностью наследодателя.
Переход наследства от наследодателя к наследникам в виде единства прав и обязанностей – отличительная черта универсальности наследственного правопреемства.
Представление о наследовании как об универсальном правопреемстве в правах и обязанностях умершего возникло в истории человечества далеко не сразу. На ранних этапах развития человеческого общества, когда еще не оформилась идея субъективных прав, определенное представление о принадлежности той или иной вещи хотя и было, однако оно не имело ничего общего с современным пониманием права собственности, базирующимся на состоянии присвоенности вещей одним лицам и отчужденности от них других лиц. Лицо, обладающее вещью, защищалось от посягательств на нее не потому, что она ему принадлежит, а потому, что такое нарушение его прав представляло личную обиду . Со смертью такого лица его имущество становилось бесхозяйным и могло быть захвачено и обращено в свою пользу любым другим лицом. Влияние этого представления можно заметить в римском праве, в правиле rei hereditariae furtum non fit, согласно которому имущество, до принятия наследником, является ничейным, и завладение им не считается кражей. Поэтому до тех пор, пока носителем права собственности выступает не отдельное лицо, а например, род, племя, наследственному праву в его современном понимании нет места.
По мере  развития общественных отношений, укрепления родовых и семейных связей положение изменилось. Образовался круг лиц (члены семьи, рода), более близких наследодателю,  к которым и должно было переходить оставшееся после него имущество.
На формирование наследственного права существенное влияние оказало  также и развитие имущественного оборота. Необходимость обеспечить удовлетворение претензий кредиторов и в случае смерти должника обусловила формирование правового регулирования перехода прав и обязанностей от наследодателя к наследникам именно в виде универсального правопреемства. Правило, в соответствие с которым тот, кто получает имущество покойного, отвечает и по его долгам, гарантировало стабильность экономического оборота.
Кроме того, для становления наследственного права большое значение имели существовавшие воззрения религиозного характера. Представления о загробной жизни, о связи умерших поколений с живыми наложили отпечаток и на отношения по наследственному преемству. Так, по представлению древних римлян наследник — продолжатель личности умершего, из чего вытекает невозможность отречься от наследства для ближайших родственников покойного (heredes sui et necessarii), полная ответственность наследника по долгам наследодателя, в том числе своим собственным имуществом, при недостаточности наследственной массы  (ultra vires successionis) . Некоторые  традиции римского права в последующем нашли отражение в законодательстве ряда стран континентальной Европы, в частности Германии, где ответственность наследника по долгам наследодателя не ограничивается активом наследства Идея бессмертия души и ее непрерывного существования использовалась в более поздние периоды для обоснования наследования по завещанию.
Под влиянием указанных факторов и произошло формирование наследственного права как совокупности правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом наследственного имущества от наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства.
Понятие и место наследственного права в системе гражданского права. Говоря о месте  норм наследственного права в системе гражданского права России следует отметить, что  в соответствии с имеющимися точками зрения наследственное право как крупное структурное подразделение гражданского права относится авторами классификаций либо к институтам, либо к подотраслям гражданского права. Представляется, что более верной является классификация, согласно которой наследственное право относится к подотраслям гражданского права. Для этого, на наш взгляд, имеются основания.
Так, С.С. Алексеев, отмечая, что правовой институт не является единственным видом дифференциации правового материала  в пределах той или иной отрасли права,  указывает  на формирование в пределах отрасли права подотраслей, представляющих собой  “отдельные ветви разросшейся по содержанию соответствующей отрасли права,  состоящие из совокупности тесно связанных между собой правовых институтов” . В качестве наиболее яркой, отличительной черты подотрасли он называет наличие в ее составе общего института или ассоциации общих норм. По мнению О.С. Иоффе, подотрасль, как вид дифференциации норм  в пределах отрасли права, должна содержать в себе совокупность норм, регулирующих однородные отношения разных видов с включением  в свой  состав  и  таких  норм,  на  основе  которых могут быть приобретены конкретные права и обязанности .
Выделение подотраслей гражданского права обусловлено тем, что, имея общие родовые признаки, общественные отношения, входящие в предмет гражданского права, отличаются друг от друга по своему содержанию. Это предопределяет внутреннюю структурную дифференциацию гражданского права, существование в рамках предмета гражданско-правового регулирования своеобразных групп хотя и однородных, но разных видов общественных отношений.
Таким образом, в качестве признаков подотраслей могут быть выделены следующие положения:

  • предметом подотраслевого регулирования являются относительно обособленные в пределах отрасли гражданского права группы общественных отношений, которые характеризуются определенной самостоятельностью и своеобразностью;
  • подотрасль представляет собой систему предметных и функциональных институтов с включением в свой состав общего института или ассоциации общих норм, отражающего ее юридическое своеобразие .

Названные признаки подотраслей  обнаруживаются и в наследственном праве. Последнее регулирует отношения, опосредующие переход имущества умершего к другим лицам. Особенность указанных отношений состоит в том, что этот переход осуществляется в форме универсального правопреемства, непосредственно от наследодателя, единым актом. Для характеристики отношений по наследственному правопреемству важно также, что, вырастая из отношений собственности, наследование  связано с определением судьбы имущества умершего после смерти наследодателя.  С другой стороны, имея  в виду тесную связь  с существующими формами семьи, с традициями в  брачно-семейной сфере, в регулировании отношений по наследованию всегда будет сохраняться обеспечительный элемент, направленный на материальную поддержку близких родственников наследодателя.
Еще до принятия части третьей ГК РФ, основываясь на положениях раздела VII «Наследственное право» ГК РСФСР 1964 г., можно было выделить  кроме института наследования по закону, института наследования по завещанию и других институтов комплекс общих норм об основаниях наследования, времени и месте открытия наследства, лицах, которые могут быть наследниками и которые не имеют права наследовать (ст.ст. 527-531 ГК РСФСР 1964 г.). Эта совокупность общих норм представляла собой не оформившийся еще общий институт  наследственного права, который в настоящее время выделен в особое структурное подразделение соответствующего раздела Гражданского кодекса. В части третьей ГК РФ законодатель, обособляя наследственное право в разделе V, закрепляет в главе 61  ГК РФ в качестве общего института общие положения о наследовании. В отдельных главах части третьей ГК РФ сосредоточена система дифференцированных предметных и функциональных институтов: институт наследования по завещанию (гл.62 ГК РФ), институт наследования по закону (гл.63 ГК РФ), институт приобретения наследства (гл. 64 ГК РФ).
Таким образом, основываясь на выделенных признаках подотраслей, можно утверждать, что наследственное право является подотраслью гражданского права и представляет собой совокупность правовых норм, объединенных в общие, предметные и функциональные институты, регулирующую относительно самостоятельные и своеобразные общественные отношения по наследственному правопреемству.
Законодательство о наследовании. Правовое регулирование отношений по наследованию имущества носит комплексный, межотраслевой характер. Во-первых, оно состоит  в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество. Во-вторых, нормами гражданского и иных отраслей права  определяются  правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения. В-третьих, сюда относятся и правовые способы охраны  наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц. В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.
В связи с этим следует различать наследственное право как подотрасль гражданского права и законодательство о наследовании, представляющее собой совокупность нормативных правовых актов разной отраслевой принадлежности, регулирующих общественные отношения, связанные с наследованием.
Конституция Российской Федерации, подчеркивая неразрывную связь права наследования с правом частной собственности, закрепляет в ст. 35 положение о том, что право наследования гарантируется. Это конституционное положение находит дальнейшую конкретизацию в отраслевом, прежде всего, гражданском законодательстве.
Ряд норм, как общего характера, так и прямо относящихся к наследованию содержат части первая и вторая Гражданского кодекса Российской Федерации. Произошедшие в России экономические и социально-политические преобразования, приведшие к кардинальному изменению гражданского законодательства, не могли не сказаться и на отношениях наследования. В настоящее время круг объектов наследственного правопреемства расширился за счет включения в него принадлежащих гражданам предприятий, иных имущественных комплексов, приватизированных квартир, земельных участков, акций и иных ценных бумаг, долей (паев) в имуществе различных хозяйственных обществ и товариществ. В результате реального обретения этими объектами такого качества как стоимость и включения  в механизм гражданского оборота, граждане получили возможность приобретать их в собственность и передавать по наследству.
1 марта 2002 г. введена в действие часть третья ГК РФ, в которую вошел раздел V «Наследственное право», содержащий фундаментальные положения, на основе которых в настоящее время осуществляется регулирование отношений по наследованию имущества умершего. Одновременно утратили силу  соответствующие разделы Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. и ГК РСФСР 1964 г.
Нормы, относящиеся к наследованию, содержатся в федеральных законах, посвященных  регулированию правового положения различных видов юридических лиц. Например, в федеральных законах от  8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ  “О сельскохозяйственной кооперации” ; от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ  “Об акционерных обществах” ; от 10 апреля 1996 г. “О производственных кооперативах” ; от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” ; от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ (в ред. от 22.11.2000 г.) “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан” ; от 19 июля 1998 г.  №  115-ФЗ “Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)” и др.
Нормы наследственного права имеются и в законодательстве об интеллектуальной собственности: Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (в ред. от 30.12. 2001 г.) ; законы РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 “О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных” ; от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 “О правовой охране топологии интегральных микросхем” ; от 9 июля 1993 г. № 5351-1 (в ред. от 19.07.95 г.) “Об авторском праве и смежных правах” . С введением в действие с 1 января 2008 г. части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации отношения по наследованию соответствующих объектов будут регулироваться ее положениями.
Значительное место в регулировании отношений по наследованию занимает законодательство о нотариате. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. , а также действующая в настоящее время инструкция о порядке совершения нотариальных действий , регламентируют деятельность нотариальных органов в области наследования.
Отношения, связанные с налогообложением при наследовании, регулирует Налоговый кодекс российской Федерации.
Нормы, относящиеся к наследованию, содержатся также в Земельном кодексе Российской Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации, Жилищном кодексе Российской Федерации и другом отраслевом  законодательстве.
Важное значение для правильного применения норм законодательства о наследовании и разрешения судебных споров имеют постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Определенное значение сохранили  и разъяснения Пленума Верховного Суда СССР и Пленума Верховного Суда РФ, сделанные в период действия прежнего законодательства о наследовании. Они могут применяться в части, не противоречащей нормам части третьей ГК РФ.
Принципы наследственного права. В условиях происходящего обновления отечественного наследственного права, когда  вновь принятое законодательство еще не имеет устоявшейся практики применения, особое значение  приобретает  обращение  к категории принципов наследственного права.
Своеобразие опосредуемых наследственным правом общественных отношений позволяет обнаружить в этой подотрасли гражданского права особые подотраслевые принципы, которые отражают специфику регулируемых общественных отношений. Собственное значение подотраслевых принципов состоит в том, что они в дополнение к отраслевым гражданско-правовым принципам выражают особенности той или иной подотрасли. Будучи выявленными и изученными, принципы наследственного права способствуют  устранению проблем и архаизмов в нормах законодательства о наследовании, определению направления развития и совершенствования наследственного права. В качестве своеобразных ориентиров, глубинных элементов  наследственного права они оказывают помощь судебным и нотариальным органам  в правильном толковании и применении законов.
Под принципами наследственного права следует понимать объективно  обусловленные,  закрепленные  в  правовых  нормах  важнейшие положения, имеющие стабильный характер, которые обуславливают сущность и особенности правового регулирования наследования, содействуют совершенствованию регламентации поведения субъектов наследственного права  и направляют правоприменительную деятельность. К ним могут быть отнесены: принцип универсальности наследственного правопреемства, принцип производного характера наследования от частной собственности граждан, принцип свободы завещания и принцип охраны интересов семьи наследодателя.
Содержание принципа универсальности наследственного правопреемства раскрыто нами ранее при характеристике наследования. Сущность его заключается в том, что права и обязанности переходят к наследникам непосредственно от наследодателя как  единое целое.
Принцип производного характера наследования от частной собственности граждан. Производный характер наследования от частной собственности подчеркивается Конституцией Российской Федерации, где провозглашается, что право частной собственности охраняется законом, а право наследования гарантируется (ст. 35). Собственник вправе распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, в том числе и на случай смерти. Отношения по наследственному преемству  возникают  именно  потому,  что   после  смерти  собственника остается имущество, принадлежавшее ему на праве частной собственности. Наследственные отношения, таким образом, являются частью имущественных отношений, основу которых составляет частная собственность. Этим обусловлен производный характер наследования, которое, тем не менее, привносит в право собственности его “конечный смысл”, продолжает и дополняет  право частной собственности, обеспечивает его преемственность.
Вытекающий из автономии воли и имущественной самостоятельности участников гражданских правоотношений принцип свободы завещания означает, что наследодатель, исходя исключительно из собственных интересов, может как совершить распоряжение на случай смерти, так и не распоряжаться своим имуществом в указанных целях. Он вправе оставить свое имущество любому лицу, признаваемому субъектом гражданского права, любым образом, согласуясь лишь с собственными представлениями, распределить наследственное имущество между наследниками, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, а также оформить особые завещательные распоряжения о цели и порядке использования наследственного имущества, о подназначении наследников, о назначении исполнителя завещания. Действие данного принципа обеспечивает  независимость воли наследодателя от каких-либо посторонних воздействий при составлении, изменении или отмене завещания. Процесс формирования и изъявления воли наследодателя должен происходить свободно. Все другие лица обязаны воздерживаться от прямого или косвенного воздействия на наследодателя, пользуясь, например, его беспомощным состоянием, болезненным расстройством психики, либо угрожая причинить вред ему или его близким.
В силу принципа свободы завещания наследодатель вправе в любое время без указания причин отменить или изменить сделанные распоряжения. Этим подчеркивается специфика завещания по сравнению со сделками среди живых лиц, которые не могут быть отменены или изменены по любой причине.
Кроме того, учитывая то обстоятельство, что указанные выше правомочия наследодатель не может реализовать без соблюдения формальных требований, представляется необходимым включить в содержание принципа свободы завещания также возможность выразить свою последнюю волю в наиболее приемлемой для наследодателя, допускаемой законом форме. Субъектам гражданского права предоставлена широкая возможность для выбора формы сделок (ст. 158 ГК РФ). Однако в наследственном праве к форме завещательного распоряжения предъявляются более строгие, чем обычно, требования. Это вполне объяснимо с учетом того, что воля в сделке должна быть выражена таким способом, чтобы  с ней можно было связать наступление правовых последствий. Учитывая, что в момент возникновения спора между наследниками наследодатель уже не может дать пояснений о смысле и значении своих распоряжений, форма завещания должна исключить сомнения  в ясности, серьезности и окончательности волеизъявления наследодателя. В связи с этим здесь превалирует принуждение к соблюдению строго определенной формы. Однако, несмотря на то, что в наследственном праве свобода формы сильно ограничена, определенная возможность для выбора все же имеется. Так, в Германии завещание будет действительным, если оно нотариально удостоверено (публичное завещание — § 2232 ГГУ) или собственноручно написано и подписано (§ 2247 1 ГГУ). Возможность выбора формы завещания существовала и в дореволюционной России, законодательство которой предусматривало  нотариальные и домашние духовные завещания. Новые положения части третьей ГК РФ предусматривают наряду с нотариальной и приравненной к ней формам завещаний возможность составления  нотариальных закрытых завещаний, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке, а также упрощенную форму завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
В ранее действовавшем гражданском законодательстве не имелось легального определения принципа свободы завещания. Однако фактически его содержание было отражено в ст. 155 Основ гражданского законодательства  Союза ССР и республик 1991 года и  ст. ст.  534, 536, 538, 539, 543, 544 ГК РСФСР 1964 г., закреплявших право граждан определить круг наследников по завещанию, имущество, подлежащее передаче по наследству, изменить и отменить завещание. Важно отметить, что в часть третью Гражданского кодекса РФ  включена ст. 1119, названная “Свобода завещания”, под которой понимается  право  гражданина по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, включать в завещание иные распоряжения, предусмотренные ГК РФ, отменять и изменять сделанное  завещание.
Принцип охраны интересов семьи наследодателя. Считается естественным и справедливым, что наследодатель должен определенную часть своего имущества передать в порядке наследования наиболее близким ему лицам, входящим в его семью, чем  ограничивается свобода распоряжения принадлежащим ему имуществом. Собственник вправе  на случай смерти распорядиться своим имуществом по своему усмотрению. Но он имеет определенные обязанности и по отношению к своей семье. И эти обязанности состоят, в частности,  в том, что со смертью наследодателя созданная им семья не должна вовсе лишаться материальной основы своего существования. Такой подход отражает не только социальную функцию государства по охране интересов семьи, но и соответствует представлению о справедливом наследовании.  Здесь проявляется тесная связь наследственного права с семейным, а также необходимость учитывать в правовом регулировании наследования не только интересы собственника, но и его семьи, общества.
Обязанность наследодателя  заботиться о своей семье носит нравственный характер и, как правило, добровольно выполняется им. В случаях, когда наследодатель не выразил своей воли посредством  завещания или  лишил кого-либо  из  членов своей семьи наследства, вмешиваются предписания, обеспечивающие интересы членов семьи наследодателя.
Принцип охраны интересов семьи наследодателя выражается в том, что если наследодатель не определил своих наследников в распоряжении на случай смерти, то его имущество должно доставаться членам его семьи  по правилам наследования по закону. Нормы наследственного права об очередности призвания к наследству, о праве представления, о наследственной трансмиссии  в первую очередь служат тому, чтобы наследство было передано наиболее близким наследодателю лицам.
Принцип охраны интересов семьи наследодателя  находит выражение также и в правилах об обязательной  доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Собственно, институт обязательной наследственной доли — результат компромисса между принципами свободы завещания и охраны интересов семьи наследодателя. Применение правила об обязательной доле в наследстве приводит к тому, что за наиболее близкими наследодателю лицами “бронируется” определенная часть наследственного имущества, и они получают, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

 


Навигация: Главная Метелев, Храмцов. Нотариат и реализация наследственных прав ГЛАВА II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ